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商標以及商標權應具備的顯著特征

 2018-01-31 13:48  來源: 互聯(lián)網(wǎng)   我來投稿 撤稿糾錯

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我們在設計商標的時候首先要避免被他人模仿抄襲,應該具有顯著的特征,那么商標應具備的顯著特征是什么意思?接下來由權大師的小編為大家整理了一些關于這方面的知識,歡迎大家閱讀!

一、商標的特征

所謂商標的顯著特征,是指商標易于區(qū)別含其他商標的商品、服務等的可識別性和獨特性,消費者可以憑借該商標特征區(qū)別商品或服務的出處、特點、信息等。

一般情況下,以下幾種商標被認為不具備顯著特性:

(1)以本行業(yè)通用的商品名稱、標志、圖形作商標;

(2)以與本商品有關聯(lián)的文字、圖形作商標的;

(3)以表示商品的質量、主要原料、功能、用途等特點的文字或圖形作商標;

(4)以地理名稱作商標的(注:有例外);

(5)商標的文字、圖形過于繁雜或使用繁多稱謂的圖形;

(6)以極其簡單的幾何圖形、以普通字體寫的兩個以下的數(shù)字或字母(如一條直線,一條曲線,一個規(guī)范的三角形、或圓等)所構成商標全部或主體部分的等;

(7)使用國家或行業(yè)頒布的統(tǒng)一專用符號作為商標,也被認為是不具備顯著性的。

二、商標權的特征

1、商標權具有知識產(chǎn)權的一般特征

(一)專用性

專用性也稱獨占性或壟斷性,是指商標所有人對其注冊的商標享有專有使用的權利。這種權利一經(jīng)取得就具有獨占性,其他任何人未經(jīng)商標所有權人的同意,不得加以使用,否則就構成侵權行為,要追究法律責任。

商標專用權是法律賦予的一種權利,它的獨占使用也必須是在法律的規(guī)定之下,要符合法律規(guī)定的條件,不得濫用。

(二)時間性

時間性是指商標權的有效期限。在有效期限之內,商標權受到法律保護。超過有效期限,商標權不再受到法律保護。

各國的商標法,一般都規(guī)定了商標權的有效期限,多則20年,少則7年,大多數(shù)為10年,我國也規(guī)定為10年。也有少數(shù)國家不規(guī)定期限,只要不違反法律的規(guī)定,注冊人可以無限期的享有商標權。規(guī)定了有效期限的國家,同時也規(guī)定了期滿可以請求續(xù)展。但是,商標注冊人如果到期不提出續(xù)展申請或申請被駁回,則喪失其商標權。

(三)地域性

商標權具有嚴格的地域性,即通常所說的“屬地原則”,即商標注冊人所享有的商標權只能在授予該項權利的國家領域內受到保護,在其他國家內則不發(fā)生法律效力。如果需要得到其他國家的法律保護,必須按照該國法律的規(guī)定,在該國申請注冊,或者申請商標國際注冊。因此,我國出口商品的商標,不僅應在本國申請注冊,而且應及時取得銷售的國家或地區(qū)的商標注冊。否則,一旦被他人以相同或近似的商標在國外搶先注冊,我國使用該商標的出口商品便不能再進入該國或該地區(qū),從而影響我國商品在國際市場上的銷路。

隨著國際經(jīng)濟交往的日益頻繁,從19世紀末起,世界各國先后簽訂了一系列有關保護商標權的國際公約。但是,商標權的地域性這一法律特征,并未因此而不復存在。保護商標權的國際公約,并沒有也不可能為各成員國提供一套國際統(tǒng)一的關于商標的實體法。因此,一個國家即使參加了統(tǒng)一保護商標權的國際公約,其涉外商標是否能夠得到締約國的保護,仍然取決于締約國本國的國內法。處理有關商標問題,仍然以締約國本國法律為適用的依據(jù)。

2、商標權自身的特征

商標權除具有知識產(chǎn)權的一般特征外,還具有自身的特征。

(一)商標權的禁止權效力范圍大于使用權效力范圍

在前述商標權內容的一節(jié)中已指出其禁止權的效力范圍大于專有使用權的效力范圍。商標權的這一特征不僅不同于財產(chǎn)所有權,而且也不同于著作權和專利權。

所有權人對自己所擁有的財產(chǎn)享有占有、使用、處分與收益權,有權禁止他人未經(jīng)許可的占有、使用,這種禁止權的范圍是嚴格限定在所有權人所擁有的財產(chǎn)范圍之內,不可能享有超出其占有、使用范圍之外的禁止權。在知識產(chǎn)權的范疇內,著作權與專利權也不具有超出使用權范圍的禁止權。著作權人享有作品的使用權并通過行使使用權獲得收益?!吨鳈喾ā返?0條列舉著作權人享有的復制、表演、播放、展覽、發(fā)行、攝制電影、電視、錄像或者改編、翻譯、注釋、編輯等十多項使用作品的權利。著作權人可以使用自己的作品,而且可通過授權他人使用作品而獲得報酬。當然,他人未經(jīng)許可的擅自使用,著作權人有權禁止。但是,著作權人享有的禁止權不僅不能超出其享有的使用權范圍,而且還受到一定的限制:他人在某些情況下使用作品,可以不經(jīng)著作權人的許可,不向其支付報酬;或依據(jù)法律的規(guī)定,以特定方式使用作品,可以不經(jīng)著作權人的許可,但應向著作權人支付使用費。前者稱為合理使用,后者稱為法定許可。如果他人使用著作權人的作品是在合理使用或法定許可的范圍內,著作權人是無權禁止的??梢娭鳈嗳说慕箼嗟男Яκ切∮谄涫褂脵喾秶摹@麢嗳擞袡嘟顾宋唇?jīng)許可,以生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、銷售其專利產(chǎn)品或者使用其專利方法以及使用、銷售依該專利方法直接獲得的產(chǎn)品,并有權阻止他人未經(jīng)許可進口其專利產(chǎn)品或進口依照其專利方法直接獲得的產(chǎn)品。專利權人所享有的這種禁止其他任何人不經(jīng)許可實施其專利的權利也同樣沒有超出其取得的專利的范圍。即專利權人的禁止權僅僅在其取的專利的發(fā)明創(chuàng)造范圍內行使,而不能擴大到自己發(fā)明創(chuàng)造之外相鄰的技術范圍。換言之,專利權人有權禁止的,均是自己可以依所獲得的專利實施的。而商標權則有所不同,盡管商標權人有權禁止他人在與其注冊商標的核定的商品相同或類似的商品上使用與注冊商標相同或近似的商標,但商標權人本人卻無權在與所核定商品相類似的商品上使用注冊商標,也無權在所核定商品上使用與其注冊商標相近似的商標,也無權在與所核定商品相類似的商品上使用與其注冊商標相近似的商標。

商標權禁止權效力大于使用權效力這一特征是由于標記與作品、發(fā)明創(chuàng)造的性質不同而決定的。僅以商標與作品為例分析,作品一經(jīng)創(chuàng)作產(chǎn)生,就可以不同利用方式來表現(xiàn)作品,既可以復制、播放、表演等方式原作使用,也可以翻譯,改編等方式改作使用。形式多樣的使用方式不僅不會沖淡作者與作品的聯(lián)系,反而擴大了人們對作者與作品聯(lián)系的認知。而商標作為一種標記,它與商標所有人的聯(lián)系,恰恰需要無數(shù)次地重復商標這一唯一的表現(xiàn)方式。這種表現(xiàn)越是唯一的,它與其所有人的聯(lián)系就越緊密,消費者對其認知就越穩(wěn)固。相反就可混淆商標與商標權人的聯(lián)系,使消費者產(chǎn)生誤認。正因為如此,法律賦予商標權人超出其使用權效力范圍的禁止權,其目的不僅僅在于商標權人專用其注冊商標,也在于維護消費者的合法權益。

(二)商標權是一種相對永久權

知識產(chǎn)權與財產(chǎn)所有權不同,它受時間的限制,即經(jīng)過一定的時間,智力成果就進入公有領域,人們就可以不經(jīng)許可,不付報酬進行使用,例如各國的著作權法都規(guī)定了著作權人去世若干年后(一般為50年)就不再享有著作財產(chǎn)權,任何人都可利用其作品而不必支付使用費和征得許可。至于發(fā)明和實用新型專利,則在授權后經(jīng)過一段時間(一般為10~20年),便成為社會的共同財富,人人可自由實施其專利。商標權也有時間的限制,即有效期。在有效期內商標權人享有專有使用權、禁止權、轉讓權、使用許可權,超過有效期則不再享有這些權利,而且在有效期滿后經(jīng)過一定的時間,他人還可以通過法定程序,注冊其商標而成為新的權利人。但是商標權的這種時間限制又不同于著作權和專利權。著作權與專利權的時間限制是絕對的,期限屆至,專利權人與著作權人便永遠地喪失對其作品或發(fā)明的支配權利。而商標權人則可通過履行一定手續(xù)繼續(xù)享有商標權,這就是續(xù)展,而且可以不受次數(shù)限制地續(xù)展下去,從而使商標權實際上成了一種永久權。當然商標權人要獲得這種永久權,就應按時依照法律規(guī)定提出續(xù)展申請,如未及時提出續(xù)展申請則自動喪失商標權。此外,續(xù)展申請也可能會因為不符合續(xù)展時法律的有關規(guī)定,而被駁回,這樣同樣會喪失商標權。正是由于商標權具有這種成為永久權的極大可能性和由于商標所有人不及時續(xù)展或續(xù)展不被核準從而喪失商標權的特點,才使它成為一種相對的永久權。這也正是它在時間性上不同于著作權和專利權的特征。

(三)商標權產(chǎn)生的基礎及權利性質不同于著作權和專利權

商標權與專利權同屬于工業(yè)產(chǎn)權,但它在權利產(chǎn)生的基礎或前提方面與專利權及同屬于知識產(chǎn)權的著作權差別甚大。首先,著作權產(chǎn)生于作品的創(chuàng)作完成。專利權產(chǎn)生于做出了發(fā)明創(chuàng)造,當然專利權不像著作權那樣,作品一經(jīng)創(chuàng)作完成即產(chǎn)生著作權,它要經(jīng)國家的授權。但它們有一點是相同的,即都是通過自己的智力勞動產(chǎn)生了智力成果。因此,創(chuàng)造智力成果,就成為取得著作權與專利權的前提和基礎。商標是由文字或圖形等構成的,但文字、圖形不與特定的商品或服務相聯(lián)系就不成為商標。商標權產(chǎn)生的基礎和前提并不在于某個標志是誰創(chuàng)作的,而在于是誰將這個標志與特定的商品相聯(lián)系,當通過法律程序使這種聯(lián)系固定化,就會成為一種受法律保護的權利。正是由于權利產(chǎn)生的基礎與前提不同,決定了權利性質的不同。著作權、專利權由于它們產(chǎn)生的前提或基礎是完成了智力成果,所以權利人獲得的是充分利用其成果的權利。但是,出于對社會整體利益的考慮,其禁止權則受到了一定的限制。商標權產(chǎn)生的前提和基礎,在于將某一標志與特定商品相聯(lián)系。法律賦予商標所有人的專有使用權范圍,也僅僅限制在核定的商品上使用核準的注冊商標,而不得有任何改變。為了保證商標所有人的這種專有使用權,防止混淆,法律又賦予了商標所有人比專有使用權范圍大得多的禁止權,而對其專有使用權則不作任何限制。

(四)商標權不包括商標設計人的權利,更注重商標所有人的權利

商標設計人的發(fā)表權、署名權等人身權在商標的使用中沒有反映,它不受商標法保護,商標設計人可以通過其他法律來保護。如可以商標設計圖案作為美術作品通過著作權法來保護,與產(chǎn)品外觀關系密切的商標圖案還可以申請外觀設計專利通過專利法保護。有人認為,商標權不包括人身權,只有財產(chǎn)權,從上面對商標設計人權利的保護來看不無道理,與專利權和著作權相比,商標權中的人身權確實較弱,但商標權人在商標的使用中有標明商標權人名稱及地址的權利,還不能完全說商標權中無人身權,只能說在實踐中,商標權的行使更多體現(xiàn)在對其財產(chǎn)權的行使上。

三、商標權屬于無形資產(chǎn)嗎

是。定義商標權屬于無形資產(chǎn)。

無形資產(chǎn)是指企業(yè)擁有或者控制的沒有實物形態(tài)的可辨認非貨幣性資產(chǎn)。無形資產(chǎn)具有廣義和狹義之分,廣義的無形資產(chǎn)包括貨幣資金、應收賬款、金融資產(chǎn)、長期股權投資、專利權、商標權等,因為它們沒有物質實體,而是表現(xiàn)為某種法定權利或技術。但是,會計上通常將無形資產(chǎn)作狹義的理解,即將專利權、商標權等稱為無形資產(chǎn)。

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